Юридическая наука в древнем риме

Зарождение юридической науки Древнем Риме связано с деятельностью жрецов – коллегии понтификов. Что касается Древнего Рима, то там не было юристов современном значении этого слова, как и не было самого этого слова. Однако следует отметить, что деятельность старых республиканских юристов заключалась, прежде всего, толковании права. Таким образом юриспруденция стала источником права Древнем Риме, что составило важную особенность римского права. В этот период круг юристов становится шире, многие из них Гай, Ульпиан были уже не римлянами, а выходцами из восточных провинций. Среди именитых римских юристов эпохи принципата можно выделить Марка Анистия Лабеона, он был новатором области права, приверженцем республиканских идей. Его политической оппонент Капитон основал другую юридическую школу – сабиньянскую. К прокулианской школе относятся такие юристы, как Ювенций Цельс – отец и сын, Прокул.

Помимо институций практике существовали так же и разнообразные сочинения ответы и комментарии. Известнейшим примером ответов может послужить труд Папиниана 19 книгах, а примером комментария – работа Ульпиана 83 книгах, толковавшая преторские эдикты. Данная кодификация проводилась специально созданной комиссией под руководством Трибониана. Однако кодификация Юстиниана – это была не первая официальная кодификация права. Основной целью римских юристов были не рассуждения и простая теоретизация уже имевшегося правового материала. Их первичной задачей было решение правовых казусов и коллизий, возникающих изза множественности мнений различных юристов. К этому периоду относится так же возникновение еще одной специализации юридической практики – нотариальной. Значительный интерес и сегодня вызывает его трактовка справедливости как права.

Свою философскую школу — Сад имел и Эпикур она на протяжении восьми столетий выступала стойким и последовательным центром распространения античного материализма и атеизма. При этом впервые истории правовой науки Цицерон выделил и обос­новал один из ведущих принципов права — принцип формального равенства право устанавливает формальное равенство между фак­тически неравными и различными между собой людьми. Величайшей заслугой римлян признается детальная разработка ими принципов и норм частного права, большая часть которых действует современном гражданском праве. Рим по праву признается родиной первых специальных юриди­ческих образовательных учреждений. Процесс формирования и совер­шенствования правовой науки был прерван на целое тысячелетие. Формирование права Древнего Египта и его становление происходило специфических условиях. Здесь не было столь высокой централизации власти, более развитой являлась торговля, имелись многочисленные внешние связи. Свод был издан при царе Шульги ранее считалось, что при его отце – УрНамму.

Венцом развития права Древнего Междуречья можно признать законы царя Хаммурапи 1792 – 1750. Развитие права Древнего Китая было неразрывно связано с философскими учениями. Одним из главных требований данного учения было строжайшее подчинение социальных низов верхам. Представитель раннего конфуцианства Сюньцзы провозглашал откровенное правовое неравенство закон для народа, ритуал – для аристократии, а наказания не распространяются на высокопоставленных, ритуал не распространяется на простолюдинов. Фактически это был историкоправовой трактат, содержавший ценные материалы по развитию китайского права. Солоном была направлена на сглаживание острого социального кризиса, возникшего этот период Афинах. Право у афинян, как писала Аннерс, не должно представлять собой трудную для соблюдения и сложную техническом отношении категорию, присущую только профессиональным юристам, а, наоборот, оно должно применяться соответствии с теми требованиями соблюдении морали и здорового благоразумия, которые господствуют данном конкретном обществе…, а право как таковое представляет собой комплекс этических правил, воплощенных понятии справедливость. В птолемеевском Египте это была уже профессиональная деятельность с установленными государством правами и обязанностями. В рамках последней, например, школах стоиков, преподавалось судебное красноречие.

Специальное юридическое образование на данном этапе еще отсутствовало. Методом познания у Платона выступает диалектика, которую последний понимал как восхождение по ступеням обобщения понятий вплоть до самых высших родов, а также обратный процесс от наиболее общих понятий к понятиям наименьшей общности. В сочинении Об истолковании Аристотель объясняет, как различать истинную и ложную письменную речь на основе анализа содержащихся тексте утверждений, отрицаний, противоречий. Силлогизмом у философа является путь от суждения к суждению, при осуществлении которого устанавливаются необходимые связи между суждениями, и одно, результате, вытекает из другого. Таким образом, если не сами правовые институты, которые были достаточно совершенны, имевшие место Древней Греции, Афинах, то сами философские подходы к праву, методы научного исследования древнегреческих философских течений сыграли важную роль становлении юридической науки и имели продолжение уже Древнем Риме.

Первоначально право понималось как боже­ственное, сакральное явление и обозначалось термином. Как предмет юриспруденции право ius — это справед­ливое право оно справедливо по своему смыслу и понятию. Частное право делится на три части, ибо оно составляется или из естественных предписаний, или из предписаний наро­дов, или из предписаний цивильных. В центре внимания римской юриспруденции находились проблемы частного права 37. Существенный вклад римские юристы внесли изучение проблем теории права и государства, разработку основопо­лагающих понятий, принципов и концепций юриспруденции, обоснование предмета и метода юридических исследований. Значительный интерес представляют юридические воззре­ния Цицерона II — I вв, который был не только вы­дающимся оратором и политиком, но и большим юристомте­оретиком и практиком. Правовой подход к государству у других римских юрис­тов не столь теоретически последователен и радикален, как у Цицерона, однако целом для римской юриспруденции харак­терно именно правовое понимание и толкование государства, правовое определение полномочий и обязанностей должност­ных лиц и учреждений.

Показательно этой связи суждение юриста Павла о де­ятельности претора Говорится, что претор высказывает пра­во, даже если он решает несправедливо это слово относит­ся не к тому, что претор сделал, но к тому, что ему надле­жало сделать. Соблюдение надлежащих требований права юридически должного, включая требования справедли­вости, по смыслу суждения Павла, распространяется и на всех других магистратов, на деятельность правотворческую, правоприменительную. Своего расцвета римская юриспруденция достигает пос­ледний период республики и особенно первые два с полови­ной века империи. Уже первые императоры стремились зару­читься поддержкой влиятельной юриспруденции и по возмож­ности подчинить ее своим интересам. Упомянутый закон признавал значение положений и других юристов, которые цитировались трудах названных пяти юри­стов. Кодификация Юстиниана содействовала дальнейшему раз­витию юридической науки и юридического образования прежде всего пределах Восточной Римской империи. Юстинианом была издана и Конституция Отпет, адресованная профессорам пра­ва — составителям Дигест и предусматривавшая существенные изменения юридическом образовании.

На первом курсе студенты изучали Инсти­туции и первые четыре книги Дигест, на второмчетвертом курсах — остальные книги Дигест, на пятом курсе — Кодекс. Мы же, обнаружив та­кой недостаток законах и признавая это несчастьем, открыли желающим сокровищницу законов, посредством которой через вашу мудрость ученики становятся богатейшими правозвестни ками законов. В плане истории юриспруденции особого внимания заслу­живает то обстоятельство, что именно собрание текстов рим­ских юристов обеспечило кодификации Юстиниана то выдаю­щееся место, которое она занимает развитии права и право­вой мысли. Древний Рим, долгое время остававшийся на периферии Античного мира, вынужден был подтягиваться до уровня передовых полисов Греции, перенимать ее культуру. При разработке политических концепций римские авторы опирались на заимствованные из греческих источников представления о формах государства, о соотношении закона и справедливости, о естественном праве. Значительное влияние на древнеримских авторов оказали, кроме того, взгляды Сократа, Платона, Аристотеля, эпикурейцев, стоиков, Полибия и многих других греческих мыслителей.

Представление греческих стоиков о свободном индивиде было использовано римскими авторами Цицероном и юристами при создании, по существу, новой концепции понятия юридического лица правовой личности, персоны. Будучи вольноотпущенником и писцом видного государственного деятеля Аппия Клавдия Цека, он похитил и опубликовал составленный последним сборник юридических формул, употреблявшихся по закону процессе legis actiones. Опираясь на источники действующего права обычное право, Законы ХII таблиц, законодательство народных собраний, эдикты магистратов, сенатусконсульты и конституции императоров, юристы при разборе тех или иных дел интерпретировали существующие правовые нормы духе их соответствия требованиям справедливости aequitas и случае коллизий зачастую изменяли старую норму с учетом новых представлений о справедливости и справедливом праве aequum. Принятие правовой практикой новой интерпретации прежде всего силу ее аргументированности и авторитета ее автора означало признание ее содержания качестве новой нормы права, а именно нормы jus civile цивильного права, которое охватывало, кроме того, также обычное право, законодательство народных собраний, jus honorarium преторское право. Правопреобразующая деятельность юристов обеспечивала взаимосвязь различных источников римского права и содействовала сочетанию стабильности и гибкости дальнейшем его развитии и обновлении. Не всякое сущее, обладающее позитивной санкцией, но лишь надлежащее и должное представляет собой право. Главным требованием становится дисциплинированность ученика и учителя, результате знание начинает рассматриваться не как теория, а как дисциплина.

И, тем не менее, Древний Рим едва ли можно считать родиной науки юриспруденции. Тертуллиановской по­зиции неприятия науки раннем средневековье противостоит позиция Авгу­стина Аврелия 354430 гг, выдвинувшего идеал Христианской мудрости, гла­сящий, что только умопостигаемая вера есть вера Христианское Откровение. Важнейший вопрос, вокруг которого организуется средневековый дискурс – вопрос о том, каким из душевных способностей следует приписывать большее значение воле или рассудку?. В различные периоды развития человеческого общества роль науки как юридического источника постоянно менялась, то, диктуя законодателю тексты законов, то практически полностью исчезая из правового пространства. Если обязательстве есть несколько кредиторов это активные обязательства, а когда есть несколько должников пассивные. Этот курс состоял из четырех частей 1 Цивилистическая мысль Древнего Рима 2 Основные направления средневековой цивилистики 3 Цивилистические теории промышленного капитализма и империализма 4 Основные этапы развития социалистической науки гражданского права.

Однако интерпретаторская деятельность древнеримских юристов была направлена не просто на удовлетворение потребностей оборота целом, но прежде всего на защиту интересов его более богатых и более сильных имущественном отношении участников. Все эти тенденции и особенности развития римской юриспруденции, проявившие себя уже творчестве древних юристов, с особенной силой обнаруживаются эпоху ее расцвета, когда бурное развитие экономической жизни, при значительном усилении способов и средств эксплуатации рабов, а также эксплуатации неимущих слоев населения, поставили перед юриспруденцией новые, более сложные задачи, разрешение которых и привело к созданию римского частного права как классической системы права, основанного на частной собственности и эксплуатации. Заключения юристов, обладавших jus respondendi, приобретали, таким образом, официальное значение источников права, причем совпадающие суждения привилегированных юристов, высказывавшихся по данному вопросу, имели для судьи силу закона jus receptum, а случае расхождения во мнениях jus controversum судья сам должен был определить, какому суждению он будет следовать 19. Посвященные преимущественно, если не исключительно, описанию частного права, они излагают его по строгой системе с параллельными ссылками на нормы цивильного и преторского права связи с характеристикой каждого отдельного частноправового института. Разногласия между прокульянцами и сабиньянцами, как об этом свидетельствуют некоторые, правда весьма незначительные, данные, сохранившиеся источниках, носили, как и творчество римских юристов вообще, казуистический характер. В споре по этому частному поводу обнаруживается стремление сабиньянцев во всех случаях строго следовать букве и форме старого цивильного права и противостоящее ему стремление прокульянцев если и не устранить полностью, то по крайней мере значительно ослабить силу чисто формальных требований. При этом само собой разумеется, что сформулированное Гаем правило относится не только к приобретенному рабом от третьих лиц, но и ко всему тому, что он создавал своим собственным трудом процессе производства. К тому же дальнейшая централизация политической власти, связанная с превращением римского государства империю, приводит к полному перемещению руки императора законодательной деятельности, ставшей теперь его исключительной функцией.

Титулы свою очередь делятся на фрагменты и параграфы с указанием имен авторов каждого из приведенных высказываний. Подобная правопреобразующая и нередко правообразующая интерпретация юристов мотивировалась поисками такой формулировки предписания, которую дал бы изменившихся условиях сам справедливый законодатель. Нибур, просматривая рукописи Веронской библиотеки, вскрыл одном палимпсесте, содержавшем письма. Характерна данной связи позиция Павла Правило – краткое выражение того, что есть не из правила выводится право, а из существующего права – правило. Ему принадлежат и следующие утверждения принцепс свободен от соблюдения законов что угодно принцепсу, то имеет силу закона. Папиниан отказался от этого, сказав Оправдание убийства не легче, чем его совершение.

В качестве источника дополнения и исправления цивильного права характеризуется им преторское право. В своих наставлениях по философии римские мыслители обычно воспроизводили греческие учения, изменяя и приспосабливая. Возникновение крупной земельной собственности и концентрация богатства, сопровождавшаяся углублением социальных конфликтов, поставили господствующие классы перед необходимостью усилить правовую защиту имущественных отношений. Ряды приверженцев новой религии, дававшей духовное утешение и надежду, неуклонно росли. Вне церкви нет спасения, без епископа нет церкви, на епископа должно смотреть, как на самого Господа, — учило духовенство. Царю вверено земное, мне небесное, царю поручены тела, священнику души. Оправдание государства том, утверждал Августин, что оно поддерживает земной, временный порядок, причем и тут государства разные есть два вида земных царств.

Терминологически она намечена определением государства как дела народного, теоретически — оправданием системы сдержек и противовесов, предупреждающих вырождение республики тиранию. Данные правовые нормы являлись частью римского законодательства и сложились во время разрешения споров между римскими гражданами и иностранцами перегринами. По мере развития общественных отношений Риме, происходило изменение правовой системы этого государства. Наследованию этом случае придавался особый характер, так как наследники не столько становились обладателями нового для них имущества, сколько вступали управление своим имуществом, принадлежавшим им вместе с главой семьи на праве семейной собственности. Для устранения этой последней возможности претор стал давать таких случаях преимущество следующему по порядку родственнику и действовал целях восполнения цивильного права. Императорское законодательство до Юстиниана уделило много внимания наследственному праву времени принципата, и особенно империи, обобщившее и закрепившее основные начала преторской системы наследования постепенное вытеснение агнатического родства когнатическим качестве основания наследования. Римляне различали агнатское родство, основанное на общей подвластности, и когнатское родство, основанное на общности по кровному происхождению по мере разрушения патриархальных связей агнатское родство всё более вытесняется когнатским, а впоследствии и вовсе выходит из употребления. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим.

Следует обратить внимание на такое философское направление, как скептицизм. Как и Полибий, Цицерон считал наилучшей формой государственно­го правления смешанную, которая объединяла бы элементы демокра­тии, аристократии и монархии, видя ее прообраз государственном уст­ройстве республиканского Рима народное собрание, сенат, консулат. Творческое наследие Цицерона, том числе и его учение о государ­стве и праве, оказало большое влияние на всю последующую человече­скую культуру. Утрата гражданских свобод и падение республиканских нравов эпоху импе­раторской власти вызывает у него большие сомнения относительно будущего. Разумность и, следовательно, по­нимание закона судьбы естественного права, божественного духа как раз и состоят том, чтобы, противодействуя случаю том числе и слу­чайной принадлежности к тому или иному малому государству, при­знать необходимость мировых законов и руководствоваться. Отдельные сопряжения и догматические требования, восходящие к римскому праву продолжают жить современном праве — явно или неявно, прямо заимствованном виде или будучи преломленными через собственную национальную традицию. Продолжателями научнопрактической рецепции римского права XIII — XIV. В штудиях школы комментаторов характерным стало стремление сформировать единый логический порядок правовой системы и исходя из него выстроить догматическое содержание всех институтов. Деятельность юристов проявлялась трех формах выработка формул для юридических действий консультации частным лицам по юридическим вопросам консультации по ведению дел судах. Одним из наиболее известных стал Кодекс Григориана, составленный одной из восточных провинций около 292 294.

Вошли практику и сопутствующие смертной казни наказания полная конфискация имущества. Этот состав был до такой степени растяжимым, что под него можно было подогнать абсолютно любое действие несколько человек было осуждено за следующее снятие с головы статуи императора старого, увядшего венка и замену его новым отдание должного уважения царствующему императору случае клятвы не его именем игнорирование необходимости жертвоприношений возливать вино, воскурять фимиам перед статуей императора. В императорском законодательстве срок давности был увеличен до 3х лет, а позднее распространен и на приобретение заброшенных провинциальных земель но сроки были значительные 10 и 20. И долгие века особенности этой организации продолжали сказываться на правовом положении полноправных римлян по отношению к другим слоям населения с гражданством Риме были увязаны не только политические, но и частные, коммерческие и семейные права. К сенаторскому сословию причислялись по наследству, вследствие длительного исполнения жреческих обязанностей, но главное согласно наивысшему установленному имущественному цензу к. Его стали давать всем италийским, а потом и неиталийским областям, признавшим власть Рима и получившим от него право автономии. От­сутствие жестких религиозных догм делало интеллектуальную мысль Древней Греции свободной, отличие от Древнего Востока, где догмы образовывали устойчивую противодействующую силу.

Воспитание, формовка здорового духа здоровом теле обозначалась тер­мином пайдейя. Стоицизм возрождает космоцентрическую по своей сути идею универсального космического закона, управляющего всем сущим. Сочинения, оставленные римскими юристами, представляют собой или данные ими консультации, или комментарии, или учебные пособия, встречаются и систематические изложения – дигеста. Значение Римского права для общемирового правового наследия велико коротко говоря, это та абстрактная форма гражданского права, которая применима всюду, которая как канва находится во всякой цивильной системе, какие бы национальные узоры она не предоставляла на первый взгляд. Наследие римских юристов влияет на развитие законодательства и правовой науки и современном обществе различных отраслях права как уголовного, так и гражданского. Посреди римских юристов особо следует выделить тех, представления которых с. Наиболее крупными специалистами области римской филологии были Нигидий Фигул, написавший обширные грамматические комментарии, и его ученик Теренций Варрон, автор сочинения О латинском языке и многих других произведений. Это были освобожденные рабы или их потомки, чужеземцы, ремесленники и торговцы, люди, изгнанные за нарушение родовых обычаев, насильственно переселенные из покоренных городов. Возвращаясь к вопросу о происхождении римских сословий, можно взять за основу его комплексную теорию. Нельзя было управлять мировой державой методами и аппаратом, пригодным для маленькой общины на Тибре, но малоэффективным для мощной державы.

Это завоевание дало римлянам огромную добычу, сотни тысяч пленных, открыло широкое поле деятельности для римских торговцев. Пропуск слова формуле покупки, отсутствие хотя бы од­ного из пяти положенных свидетелей, какоенибудь упущение обряде. В течение всех первых веков республики римская земля а затем и италийская была коллективной собственностью и соответственно с тем называлась ager publicus агер публикус общее поле. Объясняется это, повидимому, тем, что меры наказания, следуемые за него, не вызывали сомнений смертная казнь. Железный колосс, державший своих руках судьбы мира, дряхлел разнообразные народности, входившие состав всемирного римского государства, тянулись разные стороны с границ напирали варвары новые претенденты на активное участие мировой истории.

Наступил момент, они хлынули могучими потоками и затопили весь античный. Недаром прежнее время оно считалось за самый писаный разум, за ratio. Лозунгом современной юриспруденции является знаменитое изречение Иеринга — durch das romische Recht, aber uber dasselbe hinaus —через римское право, но вперед, дальше. Рим всегда строил свое благополучие на завоеваниях, и его государственный механизм с самого начала своей истории находился тесной связи с военной организацией, которая всегда предполагает жесткую внутреннюю централизацию. Таким образом, государственном праве Древнего Рима выявляется ряд проблем, сводимых к проблеме изменения формы правления одновременно с экономическими преобразованиями при отсутствии ясности юридическом оформлении этого процесса. Работа направлена на комплексное реконструирование процесса перерастания республиканской формы правления Рима. В качестве инструмента исторического познания выступает и теория государства и права, которая идеале должна предоставлять необходимый понятийный аппарат для исследования.

В качестве дополнительных источников используются данные латинской и греческой эпиграфики, нумизматики и памятников изобразительного искусства. Несмотря на тенденциозность источника, из него можно почерпнуть важные факты, относящиеся к государственноправовой сфере жизни Рима период принципата Августа. Большой интерес представляют дедикации ветеранов и легионеров, отражающие, частности, верования, существовавшие римской армии и, том числе, распространение императорского культа. Усилению вертикальных связей способствовало развитие римского государственного механизма тесной связи с военной организацией. Следствием широкомасштабной пауперизации стала система подкупа участников комиций. Главной же социальной опорой нового режима стали фактически подчиненные принцепсу легионеры и получившая новые возможности провинциальная аристократия. Таким образом, ко второй половине первого века нашей эры фактически сложилась пирамидальная организация государственной власти. Изменение формы правления было обусловлено этим поворотом авторитарные методы государственного управления влекли изменение построении верховной государственной власти и диктовали необходимость ее концентрации одних руках, поскольку наличие одновременно многих авторитарных центров было бы абсолютно губительным для государства. Первоначальные трактаты этих юристов являются практическими сборниками формуляров для заключения юридических сделок и судебного процесса. Значительное отличие английской местной юридической традиции от континентальной, базировавшейся на романском праве, дальнейшем предопределило раздельное развитие англосаксонской и романогерманской правовых семей.

Как правило, они не только готовят специалистов, но и обеспечивают их переподготовку и повышение квалификации. Формальности служили запоминанию сделки на тот случай, если будущем возникнет связанный с ней спор о собственности. Если таковых не находилось, должник предавался смерти или продавался за границу. Поджигатель дома или хлеба, если он действовал преднамеренно, заключался оковы, подвергался бичеванию, за которым следовала смерть. Оно было окончательным, ибо ни апелляции, ни кассации древнейшее право Рима не знало. Особой формой ограничения права собственности является сервитут право на чужую вещь.

Для действительности договора необходимо главное а согласие сторон, которые обязываются, и оно не должно быть исторгнуто насилием или обманом его соответствие праву закону. Литеральные договоры письменные обязательства первоначально производились записи приходнорасходной книге, дальнейшем форме расписки. Обрабатывая ее, должник мог надеяться, что своевременно возвратит заем. По своей юридической обоснованности наказание должно быть некоей условной мере соответственным правовом смысле, квалификационном и с точки зрения материального содержания преступлению. За мелкие преступления, основном почти неразделимые с частными деликтами, могли накладываться и имущественные взыскания штрафы.

В этой форме велись разбирательства должностных обвинений, тяжких уголовных преступлений, преступлений против публичного правопорядка, совершенных римскими гражданами. Когда Европе начали развиваться торговля и промышленность, то они потребовали развитой правовой базы, стимулирующей прогресс производительных сил и производственных отношений. Сюда относятся семейное, наследственное, обязательственное право. После того, как мы определились с понятиями можно перейти к рассмотрениюосновных черт римскогочастногоправа. Римское частное право является предельным выражением индивидуализма и наибольшей свободы правового самоопределения имущих слоев свободного населения. В соответствии с состоянием производительных сил основой производственных отношений при рабовладельческом строе является собственность рабовладельца на средства производства и работников рабов. Поручение, или мандат, mandatum содержало инструкции должностным лицам, как правило, отношении правоприменения главным образом эти акты касались юрисдикции наместников и преторов, соответственно них рассматривались самые разнообразные вопросы по преимуществу уголовного и частного права. Этим целям служили римском праве опека tutela над несовершеннолетними, над расточителями, а так же рано утратившим практическое значение, опека над женщинами, и попечительство cura над безумными, над так называемыми минорами.

Отсюда Гай выводит 4 основных типа контрактов зависимости от causaobligandi или момента возникновения обязательства реальные, вербальные, литтеральные и консенсуальные. Если права равносильны и взаимно не связанны, то коллизия разрешается по принципу превенции, то есть преимуществом пользуется тот, кто раньше осуществляет право. Завещание inprocinctu могли выразить люди, состоящие войске, перед выступлением. Традиционно Риме рабы признавались не субъек­тами, а объектами права, своеобразными орудиями тру­да instmentum vocale говорящее орудие. Поскольку римляне резонно считали, что возраст, как правило, постепенно делает человека более рассу­дительным, то и дееспособность граждан Риме на­ращивалась постепенно. Capitis deminutio maxima утрата свободы имел место при утрате свободы. Фактически это была гражданская смерть, так как лицо становилось полностью неправоспособным. После систематизации Юс­тиниана это ограничение сохранило значение главным образом отношении jus. Расточители могли только при­обретать права но не обязанности и отвечать за де­ликты.

Предполагают, что был и третий вид усыновления завещании усыновителя как способ передачи имуще­ства по наследству. Конкубина не разделяла социального положения мужа, но дети, рожденные таком браке, обладали некоторыми наследственными правами, а так­же могли быть узаконены. Вместе с тем детальной характеристики, разработ­ки этого понятия то время еще не было впрочем, необходимо напомнить, что римские юристы вообще не были сторонниками теоретических конструкций и не уделяли последним особого внимания. Однако следует отметить, что хотя римскому пра­ву было известно множество видов учреждений, тео­рии последних отличие, например, от теоретическо­го обоснования правоспособности municipii, fiscus нем не сохранилось. Готофредом и вошли историческую традицию Подлинные тексты Свода не сохранились наиболее авторитетные греческие и латинские рукописи относятся к VIXI.

Глазуновой, которая считает, что достаточно самого поверхностного изучения современных процессуальных кодексов, чтобы удостовериться, что Римское процессуальное право, особенно классического периода, составляет суть и основу процессуальных кодексов наших дней. Известно, что не существует какоголибо объективного исследования эффективности действия римского права Древнем Риме, а именно как те или иные законы преломлялись обыденной судебной практикой. Но здесь исследованиях наблюдается явный пробел, восполняемый исследованиями таких авторов как. Уже признается удивительная современность и других древних систем права. Постоянное развитие исторических знаний требует от науки учета своих исследованиях всего многообразия факторов общественной жизни, таких как религия, менталитет и проч. В историкоправовом исследовании необходимо учитывать, что любой исторический источник, на котором всегда есть отпечаток взглядов и вкусов его составителя, не полностью, не адекватно отражает историческую действительность, события и явления прошлого. Изучение римского права позволяет, с одной стороны, сконцентрировать внимание на сущности права с другой, пробудить каждом студенте дух творчества, без чего не может быть истинного права, правовой науки, квалифицированного специалиста. Университетское образование постепенно распространилось по всей Европе, а вместе с ним и юридическая наука, знания. Издавна существовали нормы права, но никто до римлян не приписывал авторство законов людям. Именно эту потрясающую систему Вам, студентам, и предстоит изучить курсе лекций по Римскому праву.

Выслушав объяснения сторон, претор сам формулировал юридическую сущность иска. Condemnatio от condemno приговариваю, присуждаю пред­ставляет собой заключительную часть процессуальной форму­лы распоряжение претора, адресованное судье. Интердикты вначале адресовались конкретным лицам, а затем провозглашались как общее правило. Чаще всего такое публичное обещание было формой обеспечения уже существовавшего обязательства или предотвращения негативных последствий от какоголибо явления. В чем наиболее существенные различия физического лица от юридического?. Легат – от фидеикомисса. Каковы обязанности продавца и права покупателей по договору куплипродажи. Вторую степень составляют менее тяжкие повреждения, кото­рые влекли за собою обязанность уплатить потерпевшему штраф. Обязательства из недозволенных действий, выходящие за преде­лы перечня деликтов, получили название обязательств как бы из де­ликтов qsi ex delicto, квазиделиктов. Любой римский гражданин этом случае также мог возбудить дело по обвинению бывшего обвинителя его недобросовестности.

В этот период уголовное право все активнее приходит на помощь государственной христианской религии. К ним относились запрещенные браки, прелюбодея­ние, неравный или бесчестный брак, двоеженство, похищение женщины, сводничество, изнасилование. Облагалась налогом и другая собственность недвижимость, живой инвентарь, ценности. Эта система являлась крайне обременительной для населения, так как откупщики возвращали себе внесенную ими казну сумму со значительным превышением. Однако внести коренной перелом финансовую ситуацию Римской империи они не смогли. Такое положение могло привести к полной замене национального права чужим. Результатом этой борьбы явилось придание византийским нормам славянского характера и перенесение последних Русскую Правду. Хотя целом нужно сказать, что магдебургское право использовалось не полной мере, носило ярко выраженный классовый характер. Глава Х О суде соответствует общих чертах 3 – 6 книгам Кодекса Юстиниана. На этих же принципах был сформулирован и российский Проект гражданского уложения 1912 года.

Муромцев тем не менее указывал, что изучение римского права составляет форму, которой зародилась и которой должна развиваться будущем наука о гражданском праве. После победы советской власти Украине, здесь также началось разрушение старой системы правовых отношений. Более того, римскому праву современные зако нодательства обязаны и самым понятием наследования, как универ сального преемства, силу которого на наследника не только перехо дят, качестве единого комплекса, все имущественные права и обя занности наследодателя hereditas nihil aliud. Если это совершалось правильно, heredes sui оставались без доли наследстве. Семейный фидеикомисс, или fideimissum familiae relictum — специальный вид фидеикомисса, устанавливаемый, если наследо датель просил наследника, чтобы случае собственной смерти на следник передал все наследство лицу, обладающему семье на следника тем же положением, которым обладал сам наследник семье наследодателя. Наследование возможно было или по завещанию или по закону если завещание не состоялось, признано недействительным, или наследник, назначенный завещании не принимал наследства. Законы 12 таблиц имели на это сноску, частности, что всякое решение народного собрания должно иметь силу закона.

Институции были изданы 21 ноября 533 года и том же году получили силу императорского закона, стали применяться как официальный источник закона. К первой группе относились земли Италии, рабы, домашний скот, земельные сервитуты Ко второй все остальные вещи, обладание которыми могло быть индивидуализировано. В классический период получил более детальную разработку и ряд других способов приобретения права собственности. Для возникновения обязательств таких договорах требовалось произнесение установленных слов. В формулярном процессе возросла роль претора, также возросла роль первой стадии судопроизводства. Тенденцией развития уголовного права является то, что ряд частных деликтов постепенно становятся уголовно наказуемыми, включаются категорию преступления. В их число входили кровосмешение, супружеская измена, полигамия, сожительство с незамужней женщиной, мужеложство. При императорах вновь восстанавливается смертная казнь, причем появляются новые виды сожжение, повешение, распятие на кресте, утопление.

В рамках правовой формы отношений между поручителем и кредитором, последний при возникновении определенных обстоятельств, связанных с нарушением обязательства его контрагентом, приобретал право требовать от первого того же самого, что ему должны по нарушенному обязательству. В науке существуют различные точки зрения на содержание такого обязательства. Попробуем обосновать справедливость или ошибочность такого предположения. Таким образом, ответственность владыки по иску о пекулии была очень удачно охарактеризована. Сологубова отношении Устава гражданского судопроизводства отмечает, что он якобы воспринял римскую систему доказательств, частности принцип распределения тяжести доказывания, виды доказательств, за исключением презумпций. В развитии римского гражданского оборота наступил период, когда объединение людей стало рассматриваться как самостоятельное, отличное от членов единство, уподобляемое физическому лицу —. Грим, который отмечал, что Римские юристы не выработали цельной теории юридических лиц у них не сложилось даже определенного термина для обозначения того, что мы называем юридическим лицом. Безусловно, развитие отдельных институтов общества неразрывно связано с развитием самого общества. Однако с течением времени темпы их роста существенно снизились, и полные товарищества не стали занимать заметную роль европейской экономике. Последний являлся творцом юридического догмата, согласно которому юридическое лицо есть фикция. Архаичные формы производственных отношений еше не знают четкого отделения ремесла от торговли, так как пока это все едино.

Но выводы этих исследователей базировались преимущественно на определении статуса и места этих чиновников политической системе Древнего Рима. Эти факты предполагают возможность дополнения господствующего мнения о военном значении претуры мнением о претуре как, первую очередь, судебной магистратуре. Объективным основанием экстраординарной юрисдикции, был политически устойчивый статус представителей судебноадминистративной власти. Опосредованная экстраординарная юрисдикция возникла рамках судопроизводства по формуле и осуществлялась с помощью фикций, эксцепций и формулы исков, основанных на фактических обстоятельствах дела. К эдиктам не относили судебные решения императора экстраординарном процессе декреты и ответы императора обращавшимся к нему юристам рескрипты. В целом декрет и интердикт можно рассматривать как взаимозаменяемые обозначения экстраординарных постановлений римских магистратов. При рассмотрении этого феномена можно провести определенные аналогии со спонсиями.

Какой бы вымысел ни содержала формула фактического иска, она не устанавливала связь с законом, а опиралась на усмотрение судебного магистрата. С точки зрения исторической последовательности своем первоначальном значении эксцепция существовала для вторжения преторских. Когда с помощью отражения или указанной категории исков положения закона допо иг ись, так как конкретной жизненной ситуации этого требочл ia с\шествовавшая действительность, можно вполне обоснованно. Вещноправовые способы защиты рабовладельческой собственности римском праве Автореф. Для римских юридических школ Институции Гай служили образцовым пособием при изучении права систематичность, краткость, ясность и точность изложения, сопровождаемого трудных местах многочисленными пояснениям виде примеров из судебной практики, чистота латинского языка и обилие исторических сведений — вот отличительные качества этого учебника. В 1732 году был открыт Шляхетский корпус, программу которого было включено изучение теоретической юриспруденции. Право преподавалось во всех университетах Харькове, Казани, Дерпте, Петербурге, Киеве, Одессе.

Основной формой получения юридического образования России являются юридические факультеты университетов, а также юридические институты и колледжи последние дают не высшее, а среднее юридическое образование. Место правоведения системе общественных наук определяется значением исследуемого им объекта права, его соотношением с другими социальными явлениями государством, политикой, экономикой, прочими явлениями, изучаемыми соответствующими общественными науками, важностью результатов исследований этих наук для углубленного познания права юридической наукой. В связи с этим не случайно юриспруденции возникла психологическая школа права, а психология как наука вторгается правоведение еще и качестве прикладных юридических дисциплин судебная психология, судебная психиатрия. Изменения поведении людей непосредственно предопределяются их мнением, складывающимся под воздействием конкретных условий, исследуемых социологией. Практически все из заимствованных норм были, что называется, творчески переработаны, систематизированы и органически вписаны собственно римские обычаи.

Подобно почитанию Бога мы должны повиноваться родителям и родине… Мы должны отражать насилие и противоправность, ибо правом установлено, что если ктолибо сделает чтолибо для защиты своего тела, то считается совершившим правомерный поступок и так как природа установила между нами некое родство, то, следовательно, противоправно, когда один человек строит козни другому… Освобождение от рабства относится к праву народов. Цивильное право также оказывало влияние на ius gentium через отдельные институты и систему целом. Сегодня юристы Италии, Германии, Испании, Голландии и Польши работают над идеей более широкого применения принципов римского права современной практике. Основную массу населения государствах Древнего Востока составляли крестьяне, объединенные сельские общины. В государствах Древнего Востока политические и правовые учения еще не обособились от мифов, не сформировались относительно самостоятельную сферу общественного сознания.

Постглоссаторы вводят новую категорию – persona ficta фиктивное лицо. Римское право начинает применяться Западной Европе как области публичного права, так и частного. В результате создается точная юридическая теория, необходимая, как отмечает. Изучение общепринятого употребления соответствующих терминов и выражений лучше всего демонстрирует их социальную обусловленность, давая реальное понимание происходящих обществе процессов. При обосновании этой позиции Кельзен опирался на философию неокантианства, сторонники которой разграничили две области теоретических знаний — науки о сущем и науки о должном. Поскольку сравнительное правоведение подразумевает анализ двух и более правовых систем путем сопоставления их отдельных аспектов с целью выявления общих и отличительных свойств, постольку оно схоже со сравнительноправовым методом. Таким образом, как метод сравнительное правоведение является одним из важных научных средств изучения правовых явлений.

Объекты сравнительного правоведения предполагают использование точных критериев их анализа и оценки. Но, с другой стороны, этот период стал началом нового этапа укрепления советской науки, том числе и общественной. В сложных условиях она способствовала созданию новой социалистической правовой системы, аналогов которой просто не существовало. Ленина 1870 – 1924 во многом предопределили будущее нового государства. В теории права он поддерживает идею интуитивного права, которое возникает помимо государства.

Доказательством этого была практика решения дел на основе революционного правосознания. Было сформулировано и новое общее определение права, которое считалось теперь совокупностью правил поведения, выражающих волю господствующего класса, установленных законодательном порядке, а также обычаев и правил общения, санкционированных государственной властью, применение которых обеспечивается принудительной силой государства целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу. Для них государст­во — это прежде всего машина классового подавления. Идея о применении мер насилия целях ликвидации старой организа­ции общества. Еще одним важным пунктом его теории является представление о суде и судебном процессе как наиболее полной реализации правовой формы. Однако с точки зрения самого предназначения, функций стула, эта конструкция будет абсолютно бессодержательна стулом она является лишь по форме.

Итак, социология права рассматривает право связи с жизнью, социальной практикой и правоотношениями, изучая социальные закономерности функционирования, изменения и взаимодействия общества и правового регулятора. Бодрийяра, а также оправданием тотальной деконструкции этих ценностей концепция Делеза.

 

© Copyright 2017-2018 - articles-study

 
Обращение к пользователям